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2019 - 01 - 10

最近,光明乳业股份有限公司与美食达人股份有限公司关于85℃商标侵权的官司受到关注。

 

12月20日,根据从上海光明乳业股份有限公司获悉,从2017年开始,上海市场上的光明优倍鲜奶已改进生产工艺,巴氏杀菌温度从85℃降低到75℃。20186月,这一工艺已全国推广。换句话说,早在官司宣判前,市面上的光明优倍鲜牛奶外包装上,已经只看得到75℃的标识了。

 

此前之前报道,2016年,运营85C的美食达人公司发现,光明优倍系列牛奶在包装上标了85℃,认为侵权便诉至法院。法院一审判美食达人公司胜诉。

 

一审判决后,光明公司不服,认为其在涉案牛奶包装盒上标注85℃”字样属于描述性使用,表达的是涉案产品使用的杀菌温度,不构成商标意义上使用,便上诉至上海知产法院。

日前,上海知产法院二审改判,改判驳回美食达人公司一审全部诉讼请求,光明公司不构成侵权。

 

据光明乳业介绍,2017年,光明乳业华东中心工厂率先启动全产业链升级。为保障食品安全,光明建立了大质量系统,核心是光明PAI(预防Prevention/评估Assessment/改善Improvement)体系,覆盖从奶源、生产、物流到分销全产业链。同时以合法合规保障食安底线、以监测系统进行效果评估,以数据平台实施精准追溯,以基础研究提供技术支持,全方位多维度构建食品安全管理框架,保障安全和质量目标的全面达成。

 

其中,产业链升级最直接与核心的改变,就是巴氏杀菌温度从85摄氏度降低到75摄氏度。

公开信息显示,巴氏灭菌法(pasteurization)亦称低温消毒法,由法国微生物学家巴斯德发明的冷杀菌法,是一种利用较低的温度既可杀死病菌又能保持物品中营养物质风味不变的消毒法,常常被广义地用于定义需要杀死各种病原菌的热处理方法,目前是鲜牛奶杀菌的主要工艺。

 

简言之,用最低的温度杀死病菌,同时最大限度保留牛奶的鲜活营养,尤其是关键的乳铁蛋白是这一工艺的关键。

 

此前,85℃是巴氏杀菌奶加工过程中的工艺参数,指在85℃的温度环境下杀菌。经过反复实验,光明乳业改良工艺,将工艺参数降低了10摄氏度,75℃就能达到原有的效果。

2017年底,这一工艺生产的优倍鲜牛奶率先上市。20186月,光明乳业旗下所有工厂都进行工艺改造。而在市面上卖出的优倍鲜奶,只看得到75℃鲜活力 鲜活营养”的广告语。

光明乳业表示,希望通过媒体表达对广大消费者的感谢,感谢大家支持光明。对于光明而言,最关注的始终是给消费者提供高品质的乳品,这是该企业不变的目标,是永远的初心。75度不是被迫,是实现的工艺升级,也是巴氏杀菌的温度。光明优倍优化实现75℃杀菌技术,是挑战行业高标准和难度。更低的杀菌温度,更大限度保存牛奶中天然活性营养,开启鲜活时代。


2019 - 01 - 08

 一件小小的铜钱图形商标,却引来京黔两地企业的三年较劲。一家是北京恒昌利通投资管理有限公司(下称北京恒昌公司),以自己品牌遭遇抢注为由,提出诉讼。另一家为贵州六枝特区勇发小额贷款公司(下称贵州勇发公司),坚持认为其拥有的引证商标为自主设计,依法理应确认其自创品牌企业的商标权属。日前,北京市高级人民法院对该案作出终审判决,长达三年多的鏖战告一段落。

 

  由于种种原因,2013年7月北京恒昌公司提交了争议商标的注册申请,但在金融服务领域与贵州勇发公司引证商标“撞车”。2014年9月被商标局部分驳回,北京恒昌公司发现贵州勇发公司的引证商标居然与自己长期使用的图形商标高度近似,难以分辨。该引证商标通过宣传单、户外广告、报刊广告等方式宣传推广,相继获得了“中国最具影响力品牌金融服务企业”“中国最佳投资金融机构”等荣誉称号,在中国金融服务领域具有较高市场知名度。

  该案中,贵州勇发公司辩称,该公司2012年8月成立,同年9月12日完成图形商标作品设计,2012年9月20日向商标局提交商标注册申请。2014年3月12日在国家版权局进行了版权备案登记,版权登记号为NO140843号,因此是名副其实的自主品牌。引证商标长期以来有效使用,经广泛地推广和宣传,现为当地具有一定影响力的信贷企业。

  2016年4月,北京恒昌公司被商评委裁定驳回商标注册申请后,向北京市知识产权法院提出诉讼,2018年3月北京市知识产权法院一审判决驳回其诉讼请求。2018年4月,北京恒昌公司又向北京市高级人民法院提出上诉,2018年10月底收到二审终审判决书。北京市高级人民法院经审理判定,北京恒昌公司所提供的使用证据多数在争议商标申请注册之后,其不足以认定在先商标使用已经具有一定影响力。遂驳回上诉,维持原判。

商标的竞争实际上是利益的竞争。商标设计的初衷,就是选择无形资产价值较高的标志注册为商标。该案中,双方都投入了大量资金,精心呵护,着力打造,通过不断宣传推广,其无形资产价值再度攀升。在残酷市场竞争中,越来越多的商家开始关注和重视无形资产对品牌和企业带来的商业价值。商标无小事,下好先手棋,做好长远的商标战略布局才是制胜法宝。

 

 

 

 

 

 

 

 


2019 - 01 - 07

今年,马云在教师节发文说:关于梦想,我还有很多美好的梦想。我想回归教育,做我热爱的事情,会让我无比兴奋和幸福。再说了,世界那么大,趁我还年轻,很多事想试试,万一实现了呢?除了当老师,还有哪些事是他想做的呢?比如说卖酒!在今年的第十二届夏季达斯沃论坛上,马云接受记者采访时表示,自己可能会去造酒,因为他觉得酒是一种文化,就像人生一样,需要慢慢品味。其实,这一说法是早就有佐证的。其实阿里巴巴在2016年收购了三家波尔多酒庄,更是在2017年出高价2.5亿欧元竞购勃艮第名庄大德酒庄。从这一点看来,马云考虑涉足酒业是早有准备的了。当然,作为坐拥几千商标的阿里巴巴创始人,马爸爸的商标意识肯定是毋庸置疑的。不知道此次,他是否在酒商标上提前有布局?通过中国商标网查询,小知发现还真有一枚33类的酒类商标,名字相当直白,就叫马云酒。莫非,这就是马云爸爸注册的?经验证,这个马云酒商标与马云爸爸可是没有任何关系哦,是一个个人进行的申请。马云酒商标显示是200885日注册的,申请人并不是马云,而是一位颜某某。商标已于2010721日注册公告,商标专用权期限至2020720日。据说,因为马云的关系,这枚商标的价值竟然高达2亿人民币!我和我的小伙伴都已经被震惊了,这可是两个小目标啊!不过,像马云这样重量级的人物,就这样轻易的将商标让给了他人吗?当然不会的。根据中国商标网查询33马云酒结果显示该商标申请被驳回,不予受理等

对于价值2亿这个数字来说,大家也不要认为是天方夜谭太夸张。一个好的商标,后期好好经营的话,带来的品牌价值是难以估量的!最后,小编要说的是如果你的品牌还没有商标,建议通过注册、购买商标或者商标转让的方式去获得,时间上更快,成功率更高

 


2018 - 12 - 28

近日,根据新闻媒体报道消息,武汉10多家小超市收到武汉市中级人民法院的传票,称他们因售卖铅笔、洗手液、袜子等商品侵犯了相关企业的商标权,被起诉要求赔偿1.7万到2.3万元。律师建议,小超市经营者应增强法律意识,在进货时要尽到审慎的审查义务。

 小超市卖5元铅笔侵权“中华牌”铅笔商标被要求索赔1.7万    

 

  之后,新闻记者在江夏区庙山新村见到一家名为“全家福”超市的老板李先生,这是一个60余平方米的小超市,主要售卖各种日常生活用品。李先生介绍,111日,他突然收到一份快递,打开后发现是武汉市中级人民法院的传票。传票称公证员陪同申请人王某今年724日在他的超市里购买了10支中华铅笔,经鉴定这些铅笔是假冒产品。李先生销售该假冒产品侵犯了“中华牌”铅笔商标的所有者老凤祥股份有限公司的商标权益,被要求赔偿1.7万元。

 

  李先生的妻子戴女士回忆,7月24日下午2时许,几人进店后,拿着10支铅笔找她付款,她记得这些铅笔的确切价格,就收了对方5元钱。李先生认为此事很蹊跷,他的店里虽然有中华牌铅笔出售,但并没有传票上标明的这种铅笔。“我的货是从汉正街进的,我们也没有能力去鉴别真伪。”

 

  地处江夏区藏龙岛的三禾超市老板李某勇告诉新闻记者,他的店近期也收到武汉中院的两份传票,分别是某品牌洗手液、某品牌袜子起诉他侵犯对方的商标权,分别要求他赔偿2.3万元。“我的经历和‘全家福’超市基本一样,连对方聘请的律师都是同一位张姓律师。”李某勇称。

 

  在一个微信群里,有19名收到传票的小超市老板,他们的经历非常相似,基本都是公证员陪同申请人在超市购买了铅笔、袜子、洗手液等小物品,然后通过法院起诉超市侵犯商标权,索赔1.7万元至2万多元。

 

  另外一家小超市老板龚先生介绍,他的经历也和李先生等人一样,他和11个小超市老板去年底接到法院传票。武汉市中级人民法院开庭审理后,判决他赔偿持有商标的企业6000多元。

 

  新闻记者联系上原告的代理张姓律师,他拒绝接受采访。

 

  有律师表示,根据我国《民事诉讼法》及相关司法解释的规定,公证保全的证据具有较高的证明效力,除非超市能够提供强有力的证据证明自己是合法使用注册商标,否则难以免责。律师建议,小超市经营者应增强法律意识,销售的商品应从正规途径进货,在进货时要尽到审慎的查验义务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018 - 12 - 21

轮胎报消息,根据北京知识产权法院新闻,北京知识产权法院开庭审理了原告株式会社普利司通(简称普利司通)诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商评委)、第三人上海广正橡胶有限公司商标无效宣告请求行政纠纷一案。

诉争商标为第14285658“布朗斯通轮胎Brownstone”商标,由第三人于2014331日申请注册,于201587核准注册,核定使用在第12“火车车轮、汽车、气泵(运载工具附件)、船、飞机”商品上。

 普利司通于1999年在沈阳设立普利司通(沈阳)轮胎有限公司,目前已构筑包括中国总部、4处生产据点(沈阳、天津、无锡、惠州)、1处培训中心、2处研发机构在内的涵盖生产、管理、销售、研发机能的综合经营体系。

 BRIDGESTONE”和“普利司通”品牌是原告已经注册具有极高知名度的商标。公司创始人石桥正二郎把自己的姓氏“石桥”英文翻译“STONEBRIDGE”作为商标使用,后改为BRIDGESTONE”,于是就有了这个如今家喻户晓的品牌“BRIDGESTONE”。

 “普利司通”是“BRIDGESTONE”的中文音译。普利司通在198532日在28类商品上申请了BRIDGESTONE”商标,并于1986315日获得了注册。此后,普利司通不断扩大在不同类别商品上的注册,到目前为止,普利司通已经获得注册及正在申请注册的商标共有700多个。

诉争商标为“布朗斯通轮胎Brownstone”,其中“轮胎”为商品通用名称且与指定使用商品有关,其使用在指定商品上不具有显著性,故诉争商标中最具显著性的部分是中文“布朗斯通”和英文“Brownstone”。

诉争商标的显著识别部分“布朗斯通”与引证商标“普利司通”相比:

两个商标均含有四个汉字。其中首字“布”与“普”发音近似,第三个汉字“斯”与“司”的呼叫相同,且这两个汉字在汉语中经常作为外文音译或虚词使用,没有特别含义,故在各自的商标中发挥的识别作用较弱;两者第四个汉字完全相同,都是“通”。

因此在四个汉字在外观或呼叫近似的情况下,含义亦无明显差别,相关公众在施以一般的注意力的情况下容易造成混淆误认,诉争商标的中文部分与引证商标“普利司通”近似。

诉争商标的显著识别英文部分Brownstone”与引证商标“BRIDGESTONE”相比,2二者均以字母B”开头,以“STONE”结尾,整体长度相当,在整体外观上也仅有个别字母不同,相关公众在施以一般的注意力的情况下,也容易混淆。

含义上,诉争商标中的Brown”有“棕色的”意思,修饰“stone”,含义上诉争商标的英文部分“Brownstone”与引证商标“BRIDGESTONE”共同拥有的后缀“STONE”是词义的中心,具有较强的显著性,在呼叫上重音也是放在该音节上,因此,从外观、含义、呼叫等方面,诉争商标的英文与引证商标“BRIDGESTONE”近似。

在商标整体外观方面,诉争商标整体向右倾斜,而引证商标也呈现向右倾斜,且两者倾斜角度非常接近;同时,诉争商标中的Brownstone”与引证商标“BRIDGESTONE”的字体也非常接近。

故,诉争商标与引证商标构成近似商标,同时核定使用在第12类商品上,易使相关公众对商品的来源发生混淆误认。

此外,诉争商标含有“轮胎”这一商品名称却并不指定使用在“轮胎”商品上,因而带有欺骗性,易使相关公众对商品的内容发生误认。

综上,诉争商标的注册违反了《商标法》第三十条和第十条第一款第(七)项的规定,请求法院:撤销被告作出的《关于第14285668“布朗斯通轮胎Brownstone”商标无效宣告请求裁定书》,判令被告重新作出决定。

 “布朗斯通轮胎Brownstone”与引证商标一“BRIDGESTONE”、引证商标二“普利司通”在文字构成、呼叫、整体视觉效果上尚存在一定区别,不会造成相关公的混淆误认,未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。

商评委经审理认为,目前尚无证据表明诉争商标存在上述情形,原告的该项主张不成立。

目前本案正在进一步审理中。

 

 


2018 - 08 - 06

随着云存储、移动终端等技术及各类自媒体平台的快速发展,通过网络传播和获取各类作品更加便捷,导致互联网内容侵权案件呈逐年递增趋势。2017年,重庆市渝北区人民法院新收互联网内容侵权案件621件,同比增长14.94%。2018年一季度即新收相关案件507件,同比增长141.42%。该院在审理中发现,此类案件呈现以下特点:

侵权领域相对集中。该类案件主要涉及文字、摄影、美术、影视、类电影作品,网页设计、计算机软件等类型的信息网络传播权侵权纠纷,以及计算机软件领域的著作权犯罪案件。2014年至2017年,该院共受理侵害互联网文字作品案件1021件、摄影作品案件773件,占互联网内容侵权案件的97.87%,聚集特征十分明显。

管辖选择带来审理困难。相关司法解释规定,互联网内容侵权案件可由实施侵权行为的设备所在地、原告发现侵权内容的设备所在地及被告住所地法院管辖,相对于传统民事侵权案件突破了对管辖的地域限制。司法实践中,由于起诉便利性及难以确定侵权行为地等原因,原告发现侵权内容的设备所在地法院成为当事人维权的优先选择,进而带来文书送达难、被告怠于出庭应诉等不利影响。

著作权权属较难明确。我国著作权的取得采用自动保护制度,无需履行审查、登记等任何手续。许多作品一经上网,就面临着沦为“共有产品”的风险,即便采取添加水印、文字转图片等技术处理,仍无法有效避免非法复制、转载等侵权行为。网民在下载、使用过程中,也往往无法明确作者及权利归属。这些情形导致原创内容无法获得有效保护,原创作者丧失对作品的专有权利及经济利益。

诉讼维权成本较高。现行法律规定,著作权利人既需证明权利归属,又要搜集证明侵权事实的证据,维权成本相对较高。法院在审理此类案件时主要采取填平原则而非惩罚性赔偿原则,最终判决的赔偿数额往往低于原告诉请。

对此,该院建议:

加强源头保护,鼓励版权登记。倡导和鼓励权利人进行版权登记,通过登记机构的定期公告明确作品的版权归属并预防潜在纠纷。鼓励正版网络平台通过向版权监管机构登记备案、向搜索引擎服务商提供正版名单等方式与盗版网站站点相区分,从作品流通源头降低版权侵害的发生率。

倡导综合保护,搭建合作平台。鼓励并引导互联网内容提供者、新媒体、网络平台商等与著作权集体管理组织开展合作,搭建集网络作品备案、网络转载稿酬支付、网络盗版检测监督和网络纠纷调处于一体的综合性平台,促进互联网内容的创造、运用、保护、管理体系的良好运行。

加强司法保护,打击网络侵权。加快完善相关立法工作,加大司法机关查处互联网内容侵权行为力度,建立完善网络侵权行为诉前禁令规则,提高法定赔偿上限,对侵权作品数量较多、社会影响较大的网络平台引入惩罚性赔偿,严厉打击互联网内容侵权。


新闻来源:人民法院报



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