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2019 - 03 - 05

 

一提到迪士尼公司,你会想到什么?米老鼠、唐老鸭、狮子王、迪士尼电影、授权衍生品、迪士尼乐园等等。

迪士尼公司自1926年创立以来,经过不断的发展创新,其业务由当初的二次元动画逐渐扩展到主题公园、电视、网络以及其他娱乐等多个领域,成就了一个“巨无霸”的商业帝国,成为了全球最具价值的品牌之一。2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,迪士尼排名第23位。作为一个超级IP,迪士尼公司的版权保护可谓教科书级别的存在。迪士尼公司素有“版权狂魔”的称号,在维护版权的事情上,从不含糊,甚至有人调侃迪士尼有“版权癌”。

迪士尼无效“迪时妮”商标?注册了4000多件商标仍被钻空子?

除了重视版权保护,迪士尼公司在商标保护上也投入了大量的人力、物力、财力。中国商标查询网信息显示,截止目前,迪士尼公司共申请注册了4477件商标,包括“DISNEYLAND”、“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”、“DONALD DUCK”、“唐老鸭”、“迪斯尼”、“迪士尼”、“明尼老鼠”、“华特迪士尼”、“BROTHER BEAR”等商标,涵括多个类别,目前大部分已注册成功,其中“米老鼠”为全类别注册。

“迪时妮”被提起无效

数据显示,第21860673号“迪时妮”商标(即争议商标)由潘某于2016年11月10日提出申请注册,并于2017年12月28日获准注册,核定使用在内衣; 服装; 裤子; 羽绒服装; 紧腿裤(裤子); 成品衣; 围巾; 袜; 鞋(脚上的穿着物); 靴等25类商标上。

2018年1月25日,申请人迪士尼公司对称争议商标提出无效宣告请求。

据了解,迪士尼公司请求依据《商标法》第七条第一款、第十条第一款第(七)及(八)项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定对争议商标予以无效宣告。

商标评审委员会认为,争议商标指定使用的第25类服装、鞋(脚上的穿着物)、袜等商品与引证商标一至五分别核定使用的第25类服装、衣服、鞋子、袜子等商品属于同一种或类似商品。申请人提交的证据可以证明申请人的“DISNEY”、“迪士尼”商标经宣传使用已形成较为稳定的对应关系。争议商标“迪时妮”文字与引证商标一对应的“迪士尼”文字、引证商标二“迪士尼”文字、引证商标三至五“迪斯尼”文字在文字组成、呼叫等方面相近。

争议商标与引证商标一至五并存于上述同一种或类似商品上易导致相关消费者的混淆误认,已构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标,应予无效宣告。近日,商标评审委员会依照《商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,对争议商标予以无效宣告。对于商标评审委员会的裁定,潘某如果不服,可以在规定时间内提起行政诉讼。

事实上,作为全球知名的娱乐公司,迪士尼的品牌保护意识还是很不错的。为了保护品牌,迪士尼公司申请注册了4000多件商标,但是,总有一些商标“碰瓷”让人防不胜防。除了“迪时妮”商标,迪士尼公司还曾对第14254632号“米奇努比”、第14220293号“米奇娃娃”、第19285166号“疯狂动物城”、第19285883号“ZOOTOPIA”等商标提起过无效宣告。

对企业来说,在注重商标注册的同时,还应当做好日常商标监测工作。企业应密切关注国家商标局等权威信息发布,对涉嫌与本企业的在先权利相冲突的他人申请注册或已经注册的商标,在法定期限内提出商标异议或争议申请无效宣告。

商标是企业产品与服务的品牌标识,不仅是企业形象的代表,也体现着相应的文化内涵。小编提醒各位经营者给商标起名时一定要严格遵守《商标法》有关规定,切莫有山寨模仿心理,注意避让知名企业/品牌名称作为商标注册,以免引起一些不必要的纠纷。


2019 - 03 - 04

百度阿里腾讯京东,中国互联网企业四大巨头。互联网四大巨头联手,难道是有什么大动作了吗?其实这次四大企业联手的原因在于叫做“阿京腾百”的商标,差一点点就要过初审期的商标。

花式傍名牌商标?互联网四大巨头联手对“阿京腾百”商标异议

而且不只1类,是45类全类。

这批商标均是一家梅州企业申请的,申请时间为2018年511日。其中第一批初审公告时间为20181120日。

第二批初审公告时间为2018年1127日。

大家都知道初审公告时间是3个月,这样算下来,也就是在昨天2019220日,第一批“阿京腾百”通过初审公告期,而在几天后的227日,第二批的初审公告时间也将到期。

幸好,据业内消息,百度阿里腾讯京东四家已于2月19日联手对上述第一批商标提起了异议。

为什么这个商标会引起四大巨头的警惕呢?

说起来,还是跟人的智慧有关,只是这种智慧,甚是偏门。

我们先来看一组商标。曾经也有同一家公司在同一个商品类别分别申请过三个不同的商标,这三个商标叫做“六风”“必味”“居酱”。

嗯,乍看一下只觉得是臆造词商标对不对。

但是!

这三个同一天申请的商标联合在一起时会发生什么呢,请看示意:

 风

 味

 酱

把这六个字分成两行,按先从上到下再从左到右的顺序来念的话是不是就豁然开朗了?

如果注册成功后这三个商标一起使用(当然是合法的),那岂不是就是“六必居风味酱”了吗?这不就是北京市传统名菜、驰名商标六必居酱菜挂钩了吗?

惊不惊喜?意不意外?

所以,如果这家梅州企业,再去申请一个叫做“里东讯度”的商标,这要是注册成功下来,连着一起使用,岂不就是

 京  腾  百

 东  讯  度

了吗?

细思恐极,难怪四大巨头竟然联手出击了。

也幸而商标注册有异议程序,否则岂不是又被他人攀附商标了,还是百度阿里腾讯京东一起被攀附。

不过呢,虽然商标可以被异议,但是能不能异议成功还是另一回事,因为,异议也是需要理由的——

商标异议的理由有哪些呢?

按照商标法规定,商标异议是指任何人认为商标局初步审定予以公告的商标不具有合法性,在公告之日起3个月内向商标局提出不应给予以注册的意见。

“任何人”既可以是商标注册人,也可以是非商标注册人,既可以是企业、事业单位,也可以是个人,既可以是法人,也可以是非法人,可以是利害关系人,也可以是普罗大众。

但,对商标异议的理由,商标法也有明确规定:

商标法第三十三条

对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,可以向商标局提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。

其中,

第十三条第二款和第三款涉及的是驰名商标保护(包括未注册驰名商标);

第十五条是代理人或代理机构抢注被代表人商标的情形;

第十六条第一款是非商品产地区域申请人抢注某特产地商品地理标志;

第三十条、第三十一条指后申请的商标与同一类别申请或注册在先的商标构成近似的情形;

第三十二条则进一步强调,不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

而这些法条都是与在先权利人、利害关系人的利益息息相关的,因此,这类人可以以法条规定的理由对他人商标提起异议。

第十条、第十一条则是禁注商标条例,第十二条是针对三维商标保护。符合法条规定情形的商标注册,是可以由任何人提起异议的。

其中,

第十条禁注条例主要是规定特殊标识不能注册为商标,规定带民族歧视性、欺骗性、有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的、县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不能注册为商标。

第十一条禁注条例则针对“缺乏显著性”标识不得注册商标进行了规定。

由此可见,无论是确认“在先权利人身份”,还是在现有证据下、在“阿京腾百”这个商标本身有一定显著特性的情况下,百度阿里腾讯京东要联手异议成功,恐怕还需要背后智囊团好生出谋划策。


2019 - 03 - 01

申请人:广州文铭广告有限公司

申请商标:第16145908号“金童童及图”商标(以下称申请商标)

一、申请人主张

申请人的主要复审理由:申请人为申请商标在中国合法的注册主体及使用者,是此次驳回复审的合法主体。申请商标为申请人原创,其文字部分中的“金”字设计具有创意,作为商标并不会造成不良影响。请求商评委依法对申请商标予以初步审定。

 

二、商评委审理与裁定

商评委经审理查明:申请商标由申请人于2015年1月13日向商标局提出注册申请,指定使用在第38类有线电视播放等服务上。商标局以申请商标中“金”字为不规范字,用作商标易造成不良影响,违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定为由驳回其注册申请。2015年12月1日,申请人不服商标局的驳回决定,依法向商评委提出复审申请。

 

商评委经审理认为:申请商标文字部分中的“金”字为汉字的非规范写法,用作商标易造成不良的社会影响,已构成《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形,不得作为商标注册和使用。

 

典型意义

本案的焦点问题为:申请商标不规范使用汉字,是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之禁用规定。

 

一、法条规定及适用分析

《商标法》第十条第一款第(八)项规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志,不得作为商标使用。其中“其他不良影响”,是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。而具有其他不良影响的判定,应考虑社会背景、政治背景、历史背景、文化传统、民族风俗、宗教政策等因素,并应考虑商标的构成及其指定使用的商品和服务。

 

二、本案申请商标是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之禁用规定的分析

申请商标构成文字为“金童童”,其中金字的表现形式与规范的金字写法不同。该改造字并非是对汉字的规范写法。申请商标使用于指定在有线电视播放等服务上,容易误导公众,特别是容易误导青少年对规范汉字的认知,扰乱汉语规范使用秩序和文化公共秩序,进而产生不良的社会影响。因此,申请商标已构成《商标法》第十条第一款第(八)项规定之“有其他不良影响”的标志,应禁止作为商标使用。

 

三、综合评述

汉字是文化传承的重要载体,更是中华民族进行日常交流的主要文字。同时,我国地域辽阔,民族众多,汉语内部的方言也是多且复杂,这些都给不同地区、不同民族人们的交流带来一些困难。作为唯一能够跨越方言隔阂,沟通各兄弟民族交际的汉语就成为了中华民族大家庭的共同语。而汉字,则是记录这种共同语的最好工具。不规范使用汉字,是对中华文明的破坏,将损害社会公共秩序和公共利益,造成不良的社会后果。《商标法》第十条第一款第(八)项作为绝对禁止作为商标使用标志的条款,适用于不规范使用汉字商标的授权审查,完全符合法律精神,有效地维护了社会公共利益和公共秩序。

 

综上,禁止市场主体在商标注册和使用中臆造出大量的不合规范汉字,能有效规制汉字的准确使用,持续提升我国通用语言文字的规范化、标准化水平,促进中国文化的健康发展和中华文明成果的良性传承。

 

 

 

 

 

 


2019 - 02 - 28

元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五日,是中国春节年俗中最后一个重要节令,也是中国亦是汉字文化圈的地区和海外华人的传统节日之一。

 

不过,正因为如此,在商标注册火热的今天,许多企业及个人将目光投向了“元宵节”,乃至与其相关的“正月十五”、“打灯谜”等词语上。

 

 

 

根据中国商标网数据,截止目前,与“元宵”有关的商标共有27件,包含“元宵”、“元宵节”、“元宵糯”、“元宵灯笼”、“元宵绿”等商标。最早注册时间为19990927日,最新注册时间为20190114日。

 

 

 

经过检索,这27件“元宵”相关商标中,有9件已注册成功,即第162754433“元宵”商标、第410286411“元宵”商标、第51879257“元宵;YUAN XIAO”商标、第1055505828“元宵”商标、第1702657743“元宵大王张成文”商标、第1728250935“元宵大王张成文”商标、第1728251030“元宵大王张成文”商标、第2437553331“元宵糕”商标、第276067299“元宵”商标。

 

 

另外,查询发现,“元宵节”商标共有10件,其中2由盛某于20050624日提出申请注册,其余8件由一家文化传播有限公司于20111110日申请注册。

 

 

目前,这10件商标均被驳回,没有一件注册成功。

 

在国家商标网上可以查到,截止目前,与“正月十五”有关的商标共有23件,包含“正月十五”、“正月十五;ZHENG YUE SHI WU”、“正月十五饼家”、“正月十五赶猫街”等商标。最早注册时间为20060428日,最新注册时间为20180601日。

 

 

 

其中,第24034732号16“正月十五赶猫街”、第224517443“正月十五”、第2163685933“正月十五”、第1632417843“正月十五”、第1397588125“正月十五”、第1255937132“正月十五”、第531981630“正月十五;ZHENG YUE SHI WU”等7件商标已注册成功。

 

 

 

 

此外,“闹元宵”、“打灯谜”等与元宵节有关的词语也被申请注册成了商标。

 

 

 

商标作为企业的品牌标识,不仅是企业形象的代表,也是企业文化的体现,而一个好的商标名称极有可能会发挥出意想不到的营销力量。

 

 

 

对许多企业来说,中国传统节日源远流长,有极高的知名度和美誉度。传统节日名称蕴含着诸多利益与商机,将其作为商标申请注册使用,可以快速被公众所接受并形成品牌效应。

 

 

  “元宵节”能否注册商标?“元宵节”的10件商标全被驳回

不过,注册“元宵节”这类传统节日商标,被驳回风险很大,正如前文所提及的10“元宵节”商标,截止目前,一件均未注册成功。并且,传统节日名称是通用名称,即使商标被核准注册,注册方也不能禁止他人在商业活动中正当使用。

 

 

 

因此各位经营者不要盲目注册,商标是为商品而服务的。商标要与商品能产生某种关联,才会产生较高的价值。如果你将二者拆开,则意义不大。在注册商标的时候,一定要考虑清楚商标适合的具体商品和服务。

 


2019 - 02 - 27

俗语云,无酒不成席。年节聚会,亲朋好友少不了一醉方休。在琳琅满目的白酒品牌中,古井贡酒“年份原浆”的宣传令许多消费者耳熟能详,然而许多人对于何谓“年份原浆”却不甚明了,但“年份原浆”已被古井贡酒注册为商标的事实或有人有所耳闻。而关于古井贡酒以此“年份原浆”商标,对其他酒商提起商标侵权之诉,或许对于白酒领域内已经不是什么“新闻”。

 

近年来,安徽亳州的传统名酒古井贡酒一直身陷“年份原浆”的是非纠葛之中。刚刚过去的212日,山东省高级人民法院开庭审理了一起安徽古井贡酒股份有限公司诉泰安泰山御酿酒业有限公司与商标侵权案。不过,这对于古井贡酒而言并不是什么新鲜事了。

小编查询了商评委公开的评审文书发现,早在2015年,古井贡酒申请的第7888693号第33年份原浆商标就曾遭四川绵竹剑南春酒厂有限公司提出商标异议

“独酌”还是“共饮”,“年份原浆”牵扯多起商标纠纷

这件申请于2009年的“年份原浆”商标,经历了“先苦后甜”的命运:先是商标局2015年作出不予注册决定;接着是在古井贡酒申请复审的情况下由商评委于201611月决定予以核准注册;而后剑南春则对这件商标先后向商评委提出无效宣告请求、向北京知识产权法院提起行政诉讼,只不过到目前为止均未能撼动商评委2016年决定核准注册的意见。

 

争议的关键点就在于“年份原浆”这一表达中是否直接表示出了商标指定使用商品的品质等特点。剑南春提出异议和无效宣告请求的主要理由很简单:“年份原浆”是酒类行业通用的描述性词汇,指定使用在酒类商品上仅直接表示了商品的窖藏时间、生产工艺等特点,缺乏商标应有的显著性和识别性;同时,“年份原浆”商标注册使用在第33类酒类商品上阻碍了市场的良性竞争,极易造成不良的社会影响。

 

2015年的不予注册决定中,商标局认同了剑南春的观点:“‘原浆’,常指未加浆(加水)进行勾兑、调味的酒,直接表示指定使用商品的品质等特点,且该商标为酒类行业通用的商贸用语,用作商标缺乏显著性,不具备商标识别作用。”

 

而在2016年商评委所作出的复审决定书中,商评委则认定古井贡酒的使用、宣传已使消费者将该商标与申请人之间建立了对应关系,进而使得该商标能够起到区分商品来源的作用。商评委认为并无直接证据表明“年份原浆”属于国家标准“白酒工业术语”中确定的基本术语及定义,因此并未仅直接表示指定使用的葡萄酒等商品的品质等特点。这一观点随后也在20186月得到了北京知识产权法院作出的一审判决的支持。

 

就在该判决作出的同一天,北京知识产权法院还就围绕古井贡酒另一件第7079302“年份原浆”商标的行政纠纷案作出了一审判决。在古井贡酒早期注册的第33“年份原浆”商标中,除了第7888693“年份原浆”商标外,第7079302“年份原浆”商标也是饱受争议。

“独酌”还是“共饮”,“年份原浆”牵扯多起商标纠纷

剑南春、五粮液(四川省宜宾五粮液集团有限公司)等酒企曾分别就该商标向商评委提出无效宣告请求,主要理由同样是“年份原浆”仅直接表示指定使用商品的物理状态等特点,缺乏作为商标应有的显著性;此外还包括该商标并未经过使用获得相应显著特征,具有不良影响,是采取欺骗手段或者其他不正当手段取得的。商评委并未支持其观点。

 

随后,该案进入行政诉讼阶段,受理这些案件的北京知识产权法院在一审判决中并没有支持原告的主张。作为被告的商评委提交的证据显示,中国酿酒工业协会认为“原浆”不是酿酒专业术语,也不是“原酒”的概念,更不是白酒等级,仅是一个营销概念的创新。法院采信了该证据,并结合古井贡酒提交的关于通过销售、宣传和使用获得商标显著特征的证据,认为商评委的无效宣告请求裁定认定正确。

 

除了剑南春、五粮液之外,小编在商评委网站查询到,曲阜金孔酒业有限公司也曾对7079302“年份原浆”商标提出无效宣告请求,不过结局并不出所料:“年份原浆”商标被商评委维持注册。

 


2019 - 02 - 26

家大业大的腾讯被人碰瓷也不是一天两天的事了,由于早年没有及时注册微信商标,导致后面出现不少蹭名牌的产品。尤其是这两年,当深圳街头出现多个微信食品、微信餐厅时,腾讯坐不住了。

  今年8月,腾讯将深圳市微信食品股份有限公司、小小树(深圳)网络科技股份有限公司、中绿农农业集团有限公司诉至法院,要求三被告停止商标侵权,索赔各项经济损失共计5000万元。

  近日,该案的审判终于有了结果。北京知识产权法院对此案一审做出宣判,法院认定涉案企业构成商标侵权及不正当竞争,故判决微信食品公司赔偿损失1020万余元,并停止企业名称的使用及时更名,小小树公司赔偿损失15万余元。

碰瓷失败!“微信食品”因侵-权腾讯商标判赔千万并改名 

  
法院观点:微信属驰名商标,被告构成侵权

  经审理,北京知产法院认定腾讯公司持有的涉案商标为驰名商标,被告虽然持有微信食品第29注册商标,但商标使用范围许可为豆干、食用油等食品生产领域,而被告的使用餐饮服务、超市服务、线上商城等方面,与其持有的商标无关。

  法院认为,微信食品公司、小小树公司构成商标侵权,且微信食品公司构成不正当竞争,应当承担相应赔偿责任。

  关于赔偿金额的确定,法院判断,被告侵权获利明显超过《商标法》第63条法定赔偿的上限300万元。结合当前经济形势下对知识产权大局的重视,北京法院一审决定判决微信食品公司、小小树公司停止商标侵权行为并在指定媒体上赔礼道歉,微信食品公司应赔偿1020万余元,小小树公司赔偿15万余元。同时,微信食品公司应停止使用现有企业名称,并及时办理名称变更手续,变更后的企业名称不得含有微信字样。

  频繁遭碰瓷,只因商标保护慢了一步

  实际上,微信商标遭碰瓷也不是一天两天的事了,早前的微信之家、微粒贷、微云等等都是如此。实际上,根本原因在于腾讯对微信商标的保护不够及时。

  据我所知,像微信第25类、第18类、第16类商标已经被西安阿格瑞斯电子科技有限公司注册;而微信第38类商标则被北京联智昭阳文化传播有限责任公司抢注;微信的第40类商标在杭州宜猫控股有限公司手中。

  除此之外,微信商标第1类、第32类、第12类目前也都被抢注了,对于腾讯而言,可以说相当大意了。不提前保护商标,现在开启慢慢维权之路,这次赢了微信食品,难保下次不会其他的微信商店。

 

 


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